美国专利法的历史沿革

美国专利法的历史沿革

国家知识产权局专利局姜晖

罗马不是一天建成的。专利制度的建立也绝不是一蹴而就、一夜之间的事情, 它经历了几百年的不断发展和完善。本文试图简略地综述美国专利体系建立过程的重大事件, 通过几个世纪以来美国人对美国专利法认识的不断深入, 从一个侧面加深对专利制度的理解。

一、美国专利制度的建立

1474年威尼斯颁布了世界上第一部最接近现代专利制度的法律, 而1624年英国颁布的《垄断法》则是近代专利保护制度的起点。

早在1215年, 英国的《大宪章》第一次以宪法的形式限制国王的权力, 保护了贵族与自由民的权益, 形成了“法律至上, 王在法下”的英国社会法制传统和自由主义传统。

17世纪初, 由于连年战争, 穷兵黩武, 英国国库枯竭, 英王负债累累。英王不得不采取滥授专利权等办法来提高自己的收入, 甚至与民众生活息息相关的油、盐、醋、淀粉和硝石也都成为英国王宫贵族的专利对象。于是, 日用品物价飞涨, 民怨沸腾。法官和国会议员当然也深受其害。

国会与英国皇室冲突的结果是英国国会通过了《垄断法》。《垄断法》宣称在普通法中垄断是无效的, 但是专利除外。因此, 从某种意义上讲, 该垄断法是一部反垄断法。《垄断法》废除了以前英王授权的所有专利证书。该法规定为新产品的第一个真正的发明人授予专利证书, 提供不超过14年(即手工艺学徒期的两倍) 的独占保护, 授权后其他人不得使用该专利。该法还特别强调专利证书的授予不得违反法律,不得抬高物价而损害国家, 不能破坏贸易且一般不能给社会带来不便。《垄断法》规定只有新产品才能得到专利证书, 还特别注意到具有垄断性质的专利权与社会公共利益的衡平问题。这对美国的制宪者们产生了深远的影响。

17世纪美国作为英国的殖民地, 方方面面都打上了宗主国的烙印。Massachusetts Bay 殖民地在17世纪40年代最早批准了类似于美国现行的发明专利。虽然独立前美洲殖民地专利习惯法应归功于1624年英国的垄断法, 但是垄断法从来没有直接适用于美洲殖民地。已经独立但是处于美国联邦宪法实施前的独立后邦联时期, 大多数州有其自己的专利法, 但是只有南加利福尼亚州特别设立了在一定时期(14年) 内授予发明人使用其新机器的独占权的条款。

美国在工业革命时期建国。美国专利法的依据是1763年起草美国宪法。宪法起草时恰逢工业革命时期。当时, 英国垄断法案及其立法背景对美国产生了巨大的影响。美国的宪法之父麦迪逊指出: “这种权力(专利权和著作权) 的益处几乎是没有疑问的。作家的著作权在大不列颠已被确认为习惯法的一项权利。有用的发明权, 由于同样理由, 看来应属于发明家。在这两种情况中, 公益与个人的要求完全吻合。各

州不得对著作权或发明权擅自作出有效的规定, 而大多数州根据国会提出通过的法律事先已经对这一点作出了决定”。可见, 美国对专利权的保护无疑是在效法英国。另外, 如麦迪逊所述各州不能分别制订有效的条款来保护发明, 于是在美国宪法起草过程中, 提供专利权和著作权保护的责任交给了美国国会。

此外, 当时技术的进步也给制宪者留下了深刻印象。宪法在费城起草时, John Fitch 的蒸气船正在特拉华河(Delaware River)上进行试验, 制宪会议专门休会一个下午去观看。

美国的宪法制定者意识到了技术和工业化对一个年轻国家的重要性。美国宪法提供了建立专利系统的基础。美国宪法第1章, 第8部分, 第8条规定: “国会应享有权力„„通过确保作者和发明人分别对其著作和发现在有限时间内的独占权以促进科学和实用技艺的进步”。与英国一样, 美国宪法也强调新的发明从总体上要对社会有利。

美国宪法有关专利和著作权的规定, 体现了康德的思想: 有用的发现服务于社会, 理应得到回报。只有为社会提供服务的人方能得到接受服务的社会的补偿。这是公平的, 是发现者与社会之间真正的契约或交换。前者凭借智力提供了好产品, 而作为回报, 社会授予他们对其发现在有限时间内的排他使用权。

二、美国专利法的历史沿革

1790年, 美国国会通过了首部专利法。

第一部美国专利法, 名称为“促进实用技艺进步法案”, 只有七个部分, 篇幅很短。此法案规定国务卿、国防部长和司法部长中的任何两位有权授予发明不超过14年保护期的专利权。该发明应是新的, 且要有用和足够重要。被授予者要在授权时向国务卿递交描述该发明的说明书, 需要的话要提交模型。

由国务卿、司法部长、国防部长组成的专利委员会专门负责, 严格审查专利申请, 其决定具有绝对权威, 不得上诉。这是美国最早的专利行政机构。从专利委员会的组成人员上我们可以看出美国对专利制度的重视程度。当时的国务卿托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson)实际上成为美国专利制度的第一位行政官。

1793年废止了1970年专利法案废止, 代之以篇幅稍长的法案。1973专利法案的起草主要归功于托马斯·杰弗逊。1973法案将可专利的主题定义为“任何新的且有用的技艺、机器、制品和物质的组合以及在任何技艺、机器、制品和物质的组合方面的任何新的且有用的改进”。此定义在美国最新的专利法中继续沿用, 只是做了细微的改动。

另一个修改是, 原来的实审制变成了登记制。原因是美国建国初期实质审查官员严重不足, 那段时期专利申请很少, 但他们还是难以应付费时费力的专利审查工作。专利法实施的当年仅批准3项专利。美国专利申请人对专利审批缓慢深表不满。因此, 1793年的法案用专利注册制度代替了专利审查制度, 取消了专利委员会, 专利权的授予不再进行新颖性和实用性的审查, 只要符合形式要件就可以。专利申请的

注册制度一直沿用了43年, 直到1836年美国才重新恢复专利申请的实质审查。在这段时间登记注册的专利存在大量质量问题, 由于权利冲突引起的权属不确定比比皆是, 因抄袭欺诈而诉至法院的案件也日益增多。

1793年专利法案还规定在申请时必需递交一项简短的说明。但是, 在授权前必需递交该发明的书面说明及其使用和加工方式, 以便与已知的技术相区别, 并使得本领域或最相关领域的技术人员能够制造、组合及使用该发明的技术。

该法案另一个显著的特点是最早意识到一项专利可能对其它专利具有支配作用, 并特别制定了一个原则, 规定对在先授权发明的具体改进的专利的授权, 并不意味着给予改进专利的专利权人使用在先专利的任何权利, 反之亦然。

按照1793年法案, 专利权仅授予美国公民。

1800年对1793年法案进行了修改, 允许已在美国居住两年以上的外国人获得专利权, 让他们宣誓所提交的发明在美国或国外是未知的且是没有使用过的。该法案还第一次制订了侵权赔偿条款, 规定对侵犯专利权的行为处以3倍于实际损失的罚金。

专利法中规定的“新”的含义在早期的制定法中有不同程度的变化, 但是1800年后, 法院只是简单考虑专利申请人主张其已完成发明的时间前, 该发明是否已知。1829年最高法院在Pennock v. Dialogue案件中认识到此作法的危险性, 即可能导致发明人直到竞争迫在眉睫时才申请专利。此判例对制定法进行了解释, 创立了法定原则, 规定对于已经公开使用的发明, 不给予专利保护。

1832年, 又出台了一个新的专利法案, 将专利权人扩展到有意成为美国公民的所有外国人, 但是如果在授权日起一年内不在美国公开实施其发明, 则授予此专利权人的任何专利是无效的。另外, 还规定可以修改专利中的错误以获得再颁专利。

同年, 最高法院在Grant v. Raymond 案件中, 明确了对发明没有提供适当的描述是被诉专利侵权时被告的抗辩理由, 法院坚持:

作为对一项专利权的预审, 对所发现事物的正确说明和描述是必需的。此要求是为了在权利保护过期后公众获益, 这是授予此专利权的基础。

1836年, 为了平息公众对授权专利缺乏新颖性的抱怨, 在总结历史经验的基础上, 进一步修订专利法。此次改法后, 成立了专利局。专利局作为国务院的一个部门。此修订法案要求递交说明书, 并规定专利授权前必需审查新颖性。1793年法案仅要求发明人将其发明与现有技术相区别, 而此修订法案要求申请人“具体说明并指出改进或组合的部分, 将其作为其发明或发现本身主张的权利”。此条款是现行专利申请中用权利要求说明专利保护范围的始作俑者。1836年法律还将成文法有关法律编入法典, 并根据判例厘清了与抵触申请(competing applications)有关的法律, 并阐述了立法原理。该法案还为某些情况提供了在获得基础的14年保护期的基础上延长7年的可能性。1836年法案最后还解除了对可以获得美国专利的国籍或居留期

的所有限制。但是, 其并没有取消所有的歧视, 美国国民与外国的公民的专利官费相差还是非常悬殊。

1839年, 专利法进一步修改, 为申请人在申请专利前公开或使用发明提供了宽限期(两年) 。该法案还为被专利局驳回的专利申请提供了司法救济途径, 可以提交给哥伦比亚区首席法官进行复审。

1842年, 通过了一项成文法, 为“制品或在织物上的印刷图案的任何新的原创设计”授予专利权, 但是, 权利限制在美国公民或想要成为美国公民的居留人范围内。

1849年, 专利局由国务院划归到内务部。

1850年, 历史性的进展是引入了一项发明不仅应该是新的和有用的而且必需是非显而易见的这一概念, 只有这样才能取得专利权。此变化是来自于法院的判例而不是成文法, 最著名的是美国最高法院的判例Hotchkiss v. Greenwood。

1861年, 对专利法进行了若干修订。其中最重要的是: 对于初级审查员已拒绝两次的任何申请, 指定3名首席审查员(examiners-in-chief)听取复审; 将发明专利的保护期改变为由授权日起计算17年; 外观设计专利由申请人可以选择3.5、7或14年的保护期。此修订法案还包括出版专利说明书和权利要求书, 并对寻求专利侵权损失赔偿提出了形式要求, 即或者被授权的制品必需做出此种标记, 或者必须以其它方式告知侵权人存在该专利。

1836年法案规定如果专利局对专利申请提出反对意见, 则申请人有权修改起说明书和权利要求书(specification)。1864年, 最高法院对此修改权利附加了限制, 在提起诉讼过程中该专利不能增加新的内容, 制定了专利申请不能超范围修改的原则。

1866年, 在Suffolk Mfg Co v. Hayden案件中, 最高法院做出了有关重复授权的判例。法院主张如果同一发明人对于相同的发明持有两项专利, 则第二个专利是无效的。

1870年, 有关专利的立法合并到一个法案中, 并没有进行很多明显的实质性修改。其中包括如下一些变化: 取消了如果一项专利在国外已授权, 必须在6个月内递交美国申请的要求, 代之以在美国专利自授权日起最大保护期为17年的前提下, 美国专利的同族外国专利保护期届满的同时该美国专利也必须失效; 将说明书应描述申请人所知的实施发明的最佳方式的要求编入法典; 为确定谁先发明了一项具体发明的争端建立了解决机制(通过设立一位“主管冲突的审查员”)。其还澄清了在两年宽限期之前任何公开销售或使用都破坏发明的新颖性, 而不考虑此销售或使用行为是否是由该专利申请人做出的。

1890年代有两个进展, 虽然不是直接针对专利, 但是对专利法的沿革起了显著的作用: 1890年通过的Sherman 法案形成了反垄断法的基础, 1891年的Evarts 法案

建立了上诉巡回法院。1893年, 申诉程序由专利局移交给新成立的哥伦比亚区上诉法院。

1897年, 修改了有关授予专利权的一些成文法: a. 如果外国专利已经被授权, 必须在外国专利申请递交后7个月内递交美国申请, b. 澄清在申请人完成发明前的公知或公用的条款限制在美国发生的事实。

1925年, 专利局被划归商务劳工部。

1929年, 对专利局决定的申诉由哥伦比亚区上诉法院移交给新成立的海关和专利上诉法院。

1930年, 制定了植物专利法案, 对无性繁殖的植物提供专利保护。

二十世纪三十年代和四十年代(例如, 在经济危机和二战期间), 法院一般不再对专利采取支持、赞成态度, 对发明高度(创造性) 提出了更高的要求。1941年, 在Cuno Engineering v. Automatic Devices Corp.案件中, 最高法院认为可授权的发明必须是“展现出有创造力的天才火花, 而不仅仅是行业技能”。

1939年, 相关成文法条规定的自1839年施行的两年宽限期降低为一年, 理由是“在现有条件下两年似乎长得过分, 成了工业发展的障碍”。

1940年, 作为破坏新颖性理由的有关发明人在前使用或在前公开的宽限期限, 由两年降低至一年。

1946年, 对专利法进行了修订, 撤销了在Electric Storage Battery v. Shimadzu案件中最高法院的决定, 将美国法律“先发明”原则应用到世界范围内。该成文法将先发明原则限制在可以在美国找到发明证据的情形。

1952年对专利法的修改奠定了美国现代专利法的基本构架。其中包括两个主要的变化, 在成文法中第一次规定了授予发明专利权的要求不仅仅是新颖性和实用性, 还包括非显而易见性。于是将一个世纪内有关创造性的判例法法典化。其中还包括了侵权的定义。其它变化包括对可授权主题的定义进行了微小的改动, 将十八世纪的“技艺(art)”修改为“方法(process)”; 明确说明当发明涉及要素的组合时可以以功能性描述定义这些要素(即means +function, 做某事的“手段”); 放宽了对共同发明人实施发明的形式要求, 对于两个以上发明人完成的发明, 当无法找到某个发明人或某个发明人拒绝实施该专利(即使通过合同来限制) 时, 受让人可以实施发明; 给权利要求过宽的专利要求再颁的期限规定为两年; 废除了一项专利不能部分有效的普通法原则, 即使在该专利中存在无效的权利要求, 也允许基于有效的权利要求提请诉讼, 。

1952年后, 专利法又进行了几次修改, 下面按时间顺序列出。

1954年, 对有关植物专利的条款进行了修改, 澄清经培养的突变体、突变型、杂交

体和新发现的籽苗是可专利的。

1964年, 授权政府官员在“任何文件”中有权接受声明(declaration)来代替宣誓(oath), 并允许临时接受有缺陷的文件(35 USC 25和26) 。

1965年, 专利法规定, 授权专利应被推定是有效的, 不论独立权利要求还是从属权利要求, 每项权利要求应独立地应用有效推定(35 USC 282)。

1966年, Graham v. John Deere案件中最高法院的决定中给出了判断一项发明是否是显而易见的规则。

1971年, 在Blonder-Tongue v. University of Illinois中, 最高法院的决定坚持一项专利一旦通过完整和公正的诉讼最终决定其无效的, 在对该专利的随后诉讼中, 即使当事人不同, 该证据也可以作为抗辩理由。

1975年, 发生的事件包括:

a. “专利局(PO)”更名为“专利商标局(PTO)”;

b. 为适应PCT 的规定修改美国专利法(35 USC 102(e), 104, 351-376);

c. 专利法放宽对多项从属权利要求的撰写限制(35 USC 112)。

1980年, 发生的事件包括:

a. 引入为维持专利有效而交纳维持费的要求(35 USC 154);

b. 为联邦资助的发明制定特殊的条款(25 USC 200-211);

c. 允许第三人向USPTO 提交现有技术的条款(35 USC 301);

d. 建立请求再审(reexamination, 复审) 的可能性(25 USC 302-7;。

e. 美国反对发展中国家修改巴黎公约以允许独占权的强制许可;

f. 最高法院引用导致1952年专利法法案的国会报告, “在太阳下人类制造的任何事物都应是可专利的”, 来支持基因工程细菌的专利性。

1982年, 发生的事件包括:

a. 只要发明人授权申请专利, 即使没有发明人的签字, 也可以接受所递交的申请(35 USC 111);

b. 放宽了与修改发明人姓名错误有关的法律规定(35 USC 116);

c. 联邦巡回上诉法院成立(35 USC141, 28 USC 1295);

d. 所有的外观设计专利的保护期固定为从授权之日起14年(35 USC 173);

e. 批准与专利侵权或无效有关争端的仲裁解决机制(35 USC 294);

f. 美国申请人有可能要求欧洲专利局进行PCT 国际检索。

1984年, 发生的事件包括:

a. 为了补偿在获准FDA 人用新药上市许可过程中造成的新药上市的延迟, 而延长专利保护期(Hatch-Waxman修正案)(35 USC 156);

b. 为了促进包括研究所和大学等非营利机构协作完成的研究项目, 促进合作开发技术早日公开, 修改有关评价非显而易见性时对现有技术的规定(35 USC 103(c));

c. 对于共同发明人来说, 发明人不必一起工作, 或者每个人都是各项权利要求保护主题的发明人(35 USC 115(a));

e. 允许通过仲裁解决抵触申请(35 USC 135(d));

f. 对侵权的定义进行修改, 包括出口可以用来制造产品的成套部件, 且如果在美国制造该产品侵犯美国专利权, 则该出口行为属侵权行为(35 USC 271(f));

g. 各专利申诉和抵触委员会(Boards of Patent Appeals and Interferences)合并为一个专利申诉和抵触委员会(Board of Patent Appeals and Interferences)(35 USC 141);

h. 引入发明登记方案的成文法(35 USC 157);

i. 美国成功地在GATT 乌拉圭回合谈判议题中引入知识产权问题。

1987年发生的事件包括:

a. 美国施行PCT 的第II 章(35 USC 362);

b. 美国申请人可以基于PCT 通过欧洲专利局提出国际初审请求。

1988年发生的事件包括:

a. 为了补偿在获准FDA 动物用新药上市许可过程中造成的新药上市的延迟, 而延长专利保护期(35 USC 156);

b. 一定程度上放宽了在国外递交专利申请的条件, 原来为了国家安全严格要求由美国申请日起6个月后才能申请外国专利(35 USC 184和185);

c. 修改侵权的定义, 将进口按照美国专利所保护的方法在国外制备的产品的行为视为侵权行为, 并在一些方法专利侵权案件中倒置举证责任(方法专利修正案)(35 USC 271(g), 35 USC 287, 35 USC295);

d. 修改侵权的定义, 将仿制药商在专利保护期届满前为获得FDA 上市许可的进行申请的行为视为侵权行为, 但是将为了提交FDA 药物上市批准而收集数据有关的行为排除专利侵权之外(35 USC 271 (e));

e. 专利滥用改革法案(Patent Misuse Reform Act) 阐明, 除非专利权人在相关市场具有市场支配力(market power), 否则不能将专利权人拒绝专利许可和设置专利布局(tying arrangement), 视为不可实施(unenforceable)的专利权滥用行为。

1990年发生的事件包括:

将专利侵权定义延伸至外空间的行为, “空间物或其部件属于美国的司法管辖权或在美国的控制之下”(35 USC 105);

1992年, 美国政府负有对专利侵权的责任(35 USC 271(h), 35 USC 296)。

1993年, 将证明先发明(prior invention)权利的行为扩展到NAFTA 国家(35 USC 104) 。

1994年发生的事件包括:

a. 为修改GATT 进行的乌拉圭回合谈判, 达成了TRIPS 协议(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), 其中包括了专利保护的最低执法标准;

b. 将证明先发明权利的行为扩展到在WTO 成员国内执行(35 USC 104);

c. 引入申请临时专利申请的机制(35 USC 111(b)和119(e));

d. 服从TRIPS 过渡条款, 将专利保护期修改为自最早的申请日起计算20年(代替由授权日起计算17年), 制定了为补偿由于专利抵触或需要复审以获得专利授权的延迟时间而延长专利保护期的条款(35 USC 154);

e. 侵权行为的定义扩展到包括许诺销售和出口行为(35 USC 271);

f. 在方法专利侵权的一些案件中将举证责任倒置(35 USC 295)。

1995年, 专利法规定了生物技术方法的非显而易见性的判断原则, 如果该方法用来制备新的且非显而易见的产品, 则该方法是非显而易见的(35 USC 103(b))。

1996年, 专利法规定手术方法专利的侵权行为不负有赔偿责任(35 USC 287 (c))。

1998年, 美国联邦巡回上述法院在State Street Bank v. Signature Financial案件中坚持在美国有关专利的法律中没有将商业方法排除在外, 只要它们是新的、有用的和非显而易见的就可以授权。

1999年发生的事件包括:

a. 在Florida Prepaid Prostsecodary Education Expense Board v. College Savings Bank 案件中判决, 1992年在专利侵权事件中政府负有责任的修正案, 是对政府最高豁免权的剥夺, 是违宪的;

b. 通过1999年知识产权与通信综合(communications omnibus)改革法案。此法律对美国专利法进行一些修改, 并还包括了旨在减少域名抢注(cybersquatting)和涉及卫星家庭电视和乡村固定电视信号的条款。对美国专利法的修改还包括对其同族专利已在国外公开的美国专利申请进行早期公开, 保护使用发明宣传服务

(invention promotion services)的发明人, 为商业方法的在先使用者提供先发明(在先使用者) 的抗辩。

按照1999年修正案, 2001年3月15日年USPTO 首次公开未审定的美国专利申请。

2002年对有关专利的新颖性问题的35 U.S.C. 102(e)进行了修改。详细规定了可以作为破坏发明新颖性的现有技术的美国专利、美国专利申请公开文本或WIPO 公开文本的条件。

2003年12月8日布什总统签署了2003年医护处方药现代法案( Medicare

Prescription Drug Modernization Act of 2003), 对35 U.S.C. 271(e)进行了修改。271款是有关专利侵权的条款, 而271(e)规定了解决仿制药申请人与专利药持有人侵权纠纷的司法途径。此次修改新增加了271(e)(5)条款, 其中规定如果专利权人或新药申请(NDA)的持有人在接到仿制药申请人的通知后45天内谁也不提请侵权诉讼, 简化的新药申请(ANDA)的申请人(即仿制药申请人) 可以针对专利权人或NDA 持有人要求法院做出该专利无效或不侵权的宣告式判决。

2004年12月10日通过CREATE 法案, 进一步修改35 U.S.C § 103(c)有关评价非显而易见性时对现有技术的规定, 其中定义了“联合研究协议”进行了定义(35 USC 103(c))。

三、美国人对专利的态度

亚伯拉罕·林肯曾指出: “专利给天才之火添加了利益之油”。马克·吐温曾也声称: “没有专利局和完善的专利法的国家就像一只螃蟹, 这只螃蟹不能前行, 而只能横行和倒退。”但是, 美国人对专利并不是一贯采取肯定、支持的态度。美国对专利体系的认识随着时间摆动很大, 由19世纪晚期的重视、赞扬到20世纪中叶的怀疑、非议。20世纪曾有人宣称“只有最高法院尚没有插手的专利才是有效的专

利。”由此可见当时美国最高法院对专利的态度。

支撑专利体系的价值体系和哲学基础多年来一直是争论的焦点。美国宪法起草时, 美国先贤们对专利的态度并非完全一致。虽然由于受英国的影响大多数人赞成在宪法中拟定有关保护专利权和著作权的条款, 但是还是存在少数反对的声音。作为美国第一任国务卿、第一任专利审查官、第三任美国总统, 托马斯·杰弗逊出于对垄断的恐惧, 怀着农业立国的理想, 在美国宪法起草时就通过书信坚决反对专利制度, 并身体力行, 将自己的发明创造无偿地公诸于众。但后来他逐渐改变了观点, 他的有关专利的言论被很多著名的判例援引为美国制宪者的立法思想, 尤其是在有关创造性的Graham v. John Deere判例中。

19世纪80年代, 美国出现了经济衰退, 人们更加关注大企业给经济带来的负面影响, 于是1890年通过了Sherman 反垄断法案。此形势在专利领域也有反应, 法院更倾向于宣判专利权无效。在19世纪90年代末经济衰退结束, 经济复苏的同时又恢复了有利于专利的氛围。

20世纪凸现了专利与反垄断法之间的联系。第一部反垄断法Sherman 法案, 颁布于1890年, 但在西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt)执政期间(1901-1909)法院才开始运用。20世纪30年代专利体系又开始受到攻击, 人们认为专利体系是维持垄断的帮凶, 将其视为30年代经济危机的原因之一。这种专利体系怀疑论在第二次世界大战中一直延续, 在20世纪70年代经济不景气情况下再次抬头, 此间反垄断执法势头强劲。

在20世纪80年代初, 芝加哥大学的经济学家的思想处于主导地位。里根总统上任后, 反垄断执法的狂热开始降温。同时, 美国联邦巡回上诉法院(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)创立, 一定程度上矫正了区上诉巡回法院之间有关专利案件的令人震惊的混乱现象。CAFC 的态度起初似乎是肯定专利的, 总体上对美国企业的专利价值采取认同的态度, CAFC 宣判应推定专利是有效的。法院坚持任何人专利权无效请求人需要提供清楚和有说服力的证据。这与在民事案件中的证据常规标准相反, 在民事案件中当事人主张诉因只需要在其案件中建立可能性的平衡。另一方面, CAFC 最近的一些判决已经注意防止将专利权的范围解释得太宽, 并强调重要的是要让公众清楚理解什么落在专利授权范围内, 什么没有落在专利权范围内。因此, 在近20年内, 再次回到了有利于专利的形势, 但是作为保障市场经济秩序的手段之一, 专利的天平一定还会摆动。

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16、Patent Policy Reform and Its Implications, Josh Lerner,

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17、《专利权的保护》, 尹新天, 知识产权出版社, 第二版。

18、《知识产权法》, 郑成思, 法律出版社, 第二版。

美国专利法的历史沿革

国家知识产权局专利局姜晖

罗马不是一天建成的。专利制度的建立也绝不是一蹴而就、一夜之间的事情, 它经历了几百年的不断发展和完善。本文试图简略地综述美国专利体系建立过程的重大事件, 通过几个世纪以来美国人对美国专利法认识的不断深入, 从一个侧面加深对专利制度的理解。

一、美国专利制度的建立

1474年威尼斯颁布了世界上第一部最接近现代专利制度的法律, 而1624年英国颁布的《垄断法》则是近代专利保护制度的起点。

早在1215年, 英国的《大宪章》第一次以宪法的形式限制国王的权力, 保护了贵族与自由民的权益, 形成了“法律至上, 王在法下”的英国社会法制传统和自由主义传统。

17世纪初, 由于连年战争, 穷兵黩武, 英国国库枯竭, 英王负债累累。英王不得不采取滥授专利权等办法来提高自己的收入, 甚至与民众生活息息相关的油、盐、醋、淀粉和硝石也都成为英国王宫贵族的专利对象。于是, 日用品物价飞涨, 民怨沸腾。法官和国会议员当然也深受其害。

国会与英国皇室冲突的结果是英国国会通过了《垄断法》。《垄断法》宣称在普通法中垄断是无效的, 但是专利除外。因此, 从某种意义上讲, 该垄断法是一部反垄断法。《垄断法》废除了以前英王授权的所有专利证书。该法规定为新产品的第一个真正的发明人授予专利证书, 提供不超过14年(即手工艺学徒期的两倍) 的独占保护, 授权后其他人不得使用该专利。该法还特别强调专利证书的授予不得违反法律,不得抬高物价而损害国家, 不能破坏贸易且一般不能给社会带来不便。《垄断法》规定只有新产品才能得到专利证书, 还特别注意到具有垄断性质的专利权与社会公共利益的衡平问题。这对美国的制宪者们产生了深远的影响。

17世纪美国作为英国的殖民地, 方方面面都打上了宗主国的烙印。Massachusetts Bay 殖民地在17世纪40年代最早批准了类似于美国现行的发明专利。虽然独立前美洲殖民地专利习惯法应归功于1624年英国的垄断法, 但是垄断法从来没有直接适用于美洲殖民地。已经独立但是处于美国联邦宪法实施前的独立后邦联时期, 大多数州有其自己的专利法, 但是只有南加利福尼亚州特别设立了在一定时期(14年) 内授予发明人使用其新机器的独占权的条款。

美国在工业革命时期建国。美国专利法的依据是1763年起草美国宪法。宪法起草时恰逢工业革命时期。当时, 英国垄断法案及其立法背景对美国产生了巨大的影响。美国的宪法之父麦迪逊指出: “这种权力(专利权和著作权) 的益处几乎是没有疑问的。作家的著作权在大不列颠已被确认为习惯法的一项权利。有用的发明权, 由于同样理由, 看来应属于发明家。在这两种情况中, 公益与个人的要求完全吻合。各

州不得对著作权或发明权擅自作出有效的规定, 而大多数州根据国会提出通过的法律事先已经对这一点作出了决定”。可见, 美国对专利权的保护无疑是在效法英国。另外, 如麦迪逊所述各州不能分别制订有效的条款来保护发明, 于是在美国宪法起草过程中, 提供专利权和著作权保护的责任交给了美国国会。

此外, 当时技术的进步也给制宪者留下了深刻印象。宪法在费城起草时, John Fitch 的蒸气船正在特拉华河(Delaware River)上进行试验, 制宪会议专门休会一个下午去观看。

美国的宪法制定者意识到了技术和工业化对一个年轻国家的重要性。美国宪法提供了建立专利系统的基础。美国宪法第1章, 第8部分, 第8条规定: “国会应享有权力„„通过确保作者和发明人分别对其著作和发现在有限时间内的独占权以促进科学和实用技艺的进步”。与英国一样, 美国宪法也强调新的发明从总体上要对社会有利。

美国宪法有关专利和著作权的规定, 体现了康德的思想: 有用的发现服务于社会, 理应得到回报。只有为社会提供服务的人方能得到接受服务的社会的补偿。这是公平的, 是发现者与社会之间真正的契约或交换。前者凭借智力提供了好产品, 而作为回报, 社会授予他们对其发现在有限时间内的排他使用权。

二、美国专利法的历史沿革

1790年, 美国国会通过了首部专利法。

第一部美国专利法, 名称为“促进实用技艺进步法案”, 只有七个部分, 篇幅很短。此法案规定国务卿、国防部长和司法部长中的任何两位有权授予发明不超过14年保护期的专利权。该发明应是新的, 且要有用和足够重要。被授予者要在授权时向国务卿递交描述该发明的说明书, 需要的话要提交模型。

由国务卿、司法部长、国防部长组成的专利委员会专门负责, 严格审查专利申请, 其决定具有绝对权威, 不得上诉。这是美国最早的专利行政机构。从专利委员会的组成人员上我们可以看出美国对专利制度的重视程度。当时的国务卿托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson)实际上成为美国专利制度的第一位行政官。

1793年废止了1970年专利法案废止, 代之以篇幅稍长的法案。1973专利法案的起草主要归功于托马斯·杰弗逊。1973法案将可专利的主题定义为“任何新的且有用的技艺、机器、制品和物质的组合以及在任何技艺、机器、制品和物质的组合方面的任何新的且有用的改进”。此定义在美国最新的专利法中继续沿用, 只是做了细微的改动。

另一个修改是, 原来的实审制变成了登记制。原因是美国建国初期实质审查官员严重不足, 那段时期专利申请很少, 但他们还是难以应付费时费力的专利审查工作。专利法实施的当年仅批准3项专利。美国专利申请人对专利审批缓慢深表不满。因此, 1793年的法案用专利注册制度代替了专利审查制度, 取消了专利委员会, 专利权的授予不再进行新颖性和实用性的审查, 只要符合形式要件就可以。专利申请的

注册制度一直沿用了43年, 直到1836年美国才重新恢复专利申请的实质审查。在这段时间登记注册的专利存在大量质量问题, 由于权利冲突引起的权属不确定比比皆是, 因抄袭欺诈而诉至法院的案件也日益增多。

1793年专利法案还规定在申请时必需递交一项简短的说明。但是, 在授权前必需递交该发明的书面说明及其使用和加工方式, 以便与已知的技术相区别, 并使得本领域或最相关领域的技术人员能够制造、组合及使用该发明的技术。

该法案另一个显著的特点是最早意识到一项专利可能对其它专利具有支配作用, 并特别制定了一个原则, 规定对在先授权发明的具体改进的专利的授权, 并不意味着给予改进专利的专利权人使用在先专利的任何权利, 反之亦然。

按照1793年法案, 专利权仅授予美国公民。

1800年对1793年法案进行了修改, 允许已在美国居住两年以上的外国人获得专利权, 让他们宣誓所提交的发明在美国或国外是未知的且是没有使用过的。该法案还第一次制订了侵权赔偿条款, 规定对侵犯专利权的行为处以3倍于实际损失的罚金。

专利法中规定的“新”的含义在早期的制定法中有不同程度的变化, 但是1800年后, 法院只是简单考虑专利申请人主张其已完成发明的时间前, 该发明是否已知。1829年最高法院在Pennock v. Dialogue案件中认识到此作法的危险性, 即可能导致发明人直到竞争迫在眉睫时才申请专利。此判例对制定法进行了解释, 创立了法定原则, 规定对于已经公开使用的发明, 不给予专利保护。

1832年, 又出台了一个新的专利法案, 将专利权人扩展到有意成为美国公民的所有外国人, 但是如果在授权日起一年内不在美国公开实施其发明, 则授予此专利权人的任何专利是无效的。另外, 还规定可以修改专利中的错误以获得再颁专利。

同年, 最高法院在Grant v. Raymond 案件中, 明确了对发明没有提供适当的描述是被诉专利侵权时被告的抗辩理由, 法院坚持:

作为对一项专利权的预审, 对所发现事物的正确说明和描述是必需的。此要求是为了在权利保护过期后公众获益, 这是授予此专利权的基础。

1836年, 为了平息公众对授权专利缺乏新颖性的抱怨, 在总结历史经验的基础上, 进一步修订专利法。此次改法后, 成立了专利局。专利局作为国务院的一个部门。此修订法案要求递交说明书, 并规定专利授权前必需审查新颖性。1793年法案仅要求发明人将其发明与现有技术相区别, 而此修订法案要求申请人“具体说明并指出改进或组合的部分, 将其作为其发明或发现本身主张的权利”。此条款是现行专利申请中用权利要求说明专利保护范围的始作俑者。1836年法律还将成文法有关法律编入法典, 并根据判例厘清了与抵触申请(competing applications)有关的法律, 并阐述了立法原理。该法案还为某些情况提供了在获得基础的14年保护期的基础上延长7年的可能性。1836年法案最后还解除了对可以获得美国专利的国籍或居留期

的所有限制。但是, 其并没有取消所有的歧视, 美国国民与外国的公民的专利官费相差还是非常悬殊。

1839年, 专利法进一步修改, 为申请人在申请专利前公开或使用发明提供了宽限期(两年) 。该法案还为被专利局驳回的专利申请提供了司法救济途径, 可以提交给哥伦比亚区首席法官进行复审。

1842年, 通过了一项成文法, 为“制品或在织物上的印刷图案的任何新的原创设计”授予专利权, 但是, 权利限制在美国公民或想要成为美国公民的居留人范围内。

1849年, 专利局由国务院划归到内务部。

1850年, 历史性的进展是引入了一项发明不仅应该是新的和有用的而且必需是非显而易见的这一概念, 只有这样才能取得专利权。此变化是来自于法院的判例而不是成文法, 最著名的是美国最高法院的判例Hotchkiss v. Greenwood。

1861年, 对专利法进行了若干修订。其中最重要的是: 对于初级审查员已拒绝两次的任何申请, 指定3名首席审查员(examiners-in-chief)听取复审; 将发明专利的保护期改变为由授权日起计算17年; 外观设计专利由申请人可以选择3.5、7或14年的保护期。此修订法案还包括出版专利说明书和权利要求书, 并对寻求专利侵权损失赔偿提出了形式要求, 即或者被授权的制品必需做出此种标记, 或者必须以其它方式告知侵权人存在该专利。

1836年法案规定如果专利局对专利申请提出反对意见, 则申请人有权修改起说明书和权利要求书(specification)。1864年, 最高法院对此修改权利附加了限制, 在提起诉讼过程中该专利不能增加新的内容, 制定了专利申请不能超范围修改的原则。

1866年, 在Suffolk Mfg Co v. Hayden案件中, 最高法院做出了有关重复授权的判例。法院主张如果同一发明人对于相同的发明持有两项专利, 则第二个专利是无效的。

1870年, 有关专利的立法合并到一个法案中, 并没有进行很多明显的实质性修改。其中包括如下一些变化: 取消了如果一项专利在国外已授权, 必须在6个月内递交美国申请的要求, 代之以在美国专利自授权日起最大保护期为17年的前提下, 美国专利的同族外国专利保护期届满的同时该美国专利也必须失效; 将说明书应描述申请人所知的实施发明的最佳方式的要求编入法典; 为确定谁先发明了一项具体发明的争端建立了解决机制(通过设立一位“主管冲突的审查员”)。其还澄清了在两年宽限期之前任何公开销售或使用都破坏发明的新颖性, 而不考虑此销售或使用行为是否是由该专利申请人做出的。

1890年代有两个进展, 虽然不是直接针对专利, 但是对专利法的沿革起了显著的作用: 1890年通过的Sherman 法案形成了反垄断法的基础, 1891年的Evarts 法案

建立了上诉巡回法院。1893年, 申诉程序由专利局移交给新成立的哥伦比亚区上诉法院。

1897年, 修改了有关授予专利权的一些成文法: a. 如果外国专利已经被授权, 必须在外国专利申请递交后7个月内递交美国申请, b. 澄清在申请人完成发明前的公知或公用的条款限制在美国发生的事实。

1925年, 专利局被划归商务劳工部。

1929年, 对专利局决定的申诉由哥伦比亚区上诉法院移交给新成立的海关和专利上诉法院。

1930年, 制定了植物专利法案, 对无性繁殖的植物提供专利保护。

二十世纪三十年代和四十年代(例如, 在经济危机和二战期间), 法院一般不再对专利采取支持、赞成态度, 对发明高度(创造性) 提出了更高的要求。1941年, 在Cuno Engineering v. Automatic Devices Corp.案件中, 最高法院认为可授权的发明必须是“展现出有创造力的天才火花, 而不仅仅是行业技能”。

1939年, 相关成文法条规定的自1839年施行的两年宽限期降低为一年, 理由是“在现有条件下两年似乎长得过分, 成了工业发展的障碍”。

1940年, 作为破坏新颖性理由的有关发明人在前使用或在前公开的宽限期限, 由两年降低至一年。

1946年, 对专利法进行了修订, 撤销了在Electric Storage Battery v. Shimadzu案件中最高法院的决定, 将美国法律“先发明”原则应用到世界范围内。该成文法将先发明原则限制在可以在美国找到发明证据的情形。

1952年对专利法的修改奠定了美国现代专利法的基本构架。其中包括两个主要的变化, 在成文法中第一次规定了授予发明专利权的要求不仅仅是新颖性和实用性, 还包括非显而易见性。于是将一个世纪内有关创造性的判例法法典化。其中还包括了侵权的定义。其它变化包括对可授权主题的定义进行了微小的改动, 将十八世纪的“技艺(art)”修改为“方法(process)”; 明确说明当发明涉及要素的组合时可以以功能性描述定义这些要素(即means +function, 做某事的“手段”); 放宽了对共同发明人实施发明的形式要求, 对于两个以上发明人完成的发明, 当无法找到某个发明人或某个发明人拒绝实施该专利(即使通过合同来限制) 时, 受让人可以实施发明; 给权利要求过宽的专利要求再颁的期限规定为两年; 废除了一项专利不能部分有效的普通法原则, 即使在该专利中存在无效的权利要求, 也允许基于有效的权利要求提请诉讼, 。

1952年后, 专利法又进行了几次修改, 下面按时间顺序列出。

1954年, 对有关植物专利的条款进行了修改, 澄清经培养的突变体、突变型、杂交

体和新发现的籽苗是可专利的。

1964年, 授权政府官员在“任何文件”中有权接受声明(declaration)来代替宣誓(oath), 并允许临时接受有缺陷的文件(35 USC 25和26) 。

1965年, 专利法规定, 授权专利应被推定是有效的, 不论独立权利要求还是从属权利要求, 每项权利要求应独立地应用有效推定(35 USC 282)。

1966年, Graham v. John Deere案件中最高法院的决定中给出了判断一项发明是否是显而易见的规则。

1971年, 在Blonder-Tongue v. University of Illinois中, 最高法院的决定坚持一项专利一旦通过完整和公正的诉讼最终决定其无效的, 在对该专利的随后诉讼中, 即使当事人不同, 该证据也可以作为抗辩理由。

1975年, 发生的事件包括:

a. “专利局(PO)”更名为“专利商标局(PTO)”;

b. 为适应PCT 的规定修改美国专利法(35 USC 102(e), 104, 351-376);

c. 专利法放宽对多项从属权利要求的撰写限制(35 USC 112)。

1980年, 发生的事件包括:

a. 引入为维持专利有效而交纳维持费的要求(35 USC 154);

b. 为联邦资助的发明制定特殊的条款(25 USC 200-211);

c. 允许第三人向USPTO 提交现有技术的条款(35 USC 301);

d. 建立请求再审(reexamination, 复审) 的可能性(25 USC 302-7;。

e. 美国反对发展中国家修改巴黎公约以允许独占权的强制许可;

f. 最高法院引用导致1952年专利法法案的国会报告, “在太阳下人类制造的任何事物都应是可专利的”, 来支持基因工程细菌的专利性。

1982年, 发生的事件包括:

a. 只要发明人授权申请专利, 即使没有发明人的签字, 也可以接受所递交的申请(35 USC 111);

b. 放宽了与修改发明人姓名错误有关的法律规定(35 USC 116);

c. 联邦巡回上诉法院成立(35 USC141, 28 USC 1295);

d. 所有的外观设计专利的保护期固定为从授权之日起14年(35 USC 173);

e. 批准与专利侵权或无效有关争端的仲裁解决机制(35 USC 294);

f. 美国申请人有可能要求欧洲专利局进行PCT 国际检索。

1984年, 发生的事件包括:

a. 为了补偿在获准FDA 人用新药上市许可过程中造成的新药上市的延迟, 而延长专利保护期(Hatch-Waxman修正案)(35 USC 156);

b. 为了促进包括研究所和大学等非营利机构协作完成的研究项目, 促进合作开发技术早日公开, 修改有关评价非显而易见性时对现有技术的规定(35 USC 103(c));

c. 对于共同发明人来说, 发明人不必一起工作, 或者每个人都是各项权利要求保护主题的发明人(35 USC 115(a));

e. 允许通过仲裁解决抵触申请(35 USC 135(d));

f. 对侵权的定义进行修改, 包括出口可以用来制造产品的成套部件, 且如果在美国制造该产品侵犯美国专利权, 则该出口行为属侵权行为(35 USC 271(f));

g. 各专利申诉和抵触委员会(Boards of Patent Appeals and Interferences)合并为一个专利申诉和抵触委员会(Board of Patent Appeals and Interferences)(35 USC 141);

h. 引入发明登记方案的成文法(35 USC 157);

i. 美国成功地在GATT 乌拉圭回合谈判议题中引入知识产权问题。

1987年发生的事件包括:

a. 美国施行PCT 的第II 章(35 USC 362);

b. 美国申请人可以基于PCT 通过欧洲专利局提出国际初审请求。

1988年发生的事件包括:

a. 为了补偿在获准FDA 动物用新药上市许可过程中造成的新药上市的延迟, 而延长专利保护期(35 USC 156);

b. 一定程度上放宽了在国外递交专利申请的条件, 原来为了国家安全严格要求由美国申请日起6个月后才能申请外国专利(35 USC 184和185);

c. 修改侵权的定义, 将进口按照美国专利所保护的方法在国外制备的产品的行为视为侵权行为, 并在一些方法专利侵权案件中倒置举证责任(方法专利修正案)(35 USC 271(g), 35 USC 287, 35 USC295);

d. 修改侵权的定义, 将仿制药商在专利保护期届满前为获得FDA 上市许可的进行申请的行为视为侵权行为, 但是将为了提交FDA 药物上市批准而收集数据有关的行为排除专利侵权之外(35 USC 271 (e));

e. 专利滥用改革法案(Patent Misuse Reform Act) 阐明, 除非专利权人在相关市场具有市场支配力(market power), 否则不能将专利权人拒绝专利许可和设置专利布局(tying arrangement), 视为不可实施(unenforceable)的专利权滥用行为。

1990年发生的事件包括:

将专利侵权定义延伸至外空间的行为, “空间物或其部件属于美国的司法管辖权或在美国的控制之下”(35 USC 105);

1992年, 美国政府负有对专利侵权的责任(35 USC 271(h), 35 USC 296)。

1993年, 将证明先发明(prior invention)权利的行为扩展到NAFTA 国家(35 USC 104) 。

1994年发生的事件包括:

a. 为修改GATT 进行的乌拉圭回合谈判, 达成了TRIPS 协议(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), 其中包括了专利保护的最低执法标准;

b. 将证明先发明权利的行为扩展到在WTO 成员国内执行(35 USC 104);

c. 引入申请临时专利申请的机制(35 USC 111(b)和119(e));

d. 服从TRIPS 过渡条款, 将专利保护期修改为自最早的申请日起计算20年(代替由授权日起计算17年), 制定了为补偿由于专利抵触或需要复审以获得专利授权的延迟时间而延长专利保护期的条款(35 USC 154);

e. 侵权行为的定义扩展到包括许诺销售和出口行为(35 USC 271);

f. 在方法专利侵权的一些案件中将举证责任倒置(35 USC 295)。

1995年, 专利法规定了生物技术方法的非显而易见性的判断原则, 如果该方法用来制备新的且非显而易见的产品, 则该方法是非显而易见的(35 USC 103(b))。

1996年, 专利法规定手术方法专利的侵权行为不负有赔偿责任(35 USC 287 (c))。

1998年, 美国联邦巡回上述法院在State Street Bank v. Signature Financial案件中坚持在美国有关专利的法律中没有将商业方法排除在外, 只要它们是新的、有用的和非显而易见的就可以授权。

1999年发生的事件包括:

a. 在Florida Prepaid Prostsecodary Education Expense Board v. College Savings Bank 案件中判决, 1992年在专利侵权事件中政府负有责任的修正案, 是对政府最高豁免权的剥夺, 是违宪的;

b. 通过1999年知识产权与通信综合(communications omnibus)改革法案。此法律对美国专利法进行一些修改, 并还包括了旨在减少域名抢注(cybersquatting)和涉及卫星家庭电视和乡村固定电视信号的条款。对美国专利法的修改还包括对其同族专利已在国外公开的美国专利申请进行早期公开, 保护使用发明宣传服务

(invention promotion services)的发明人, 为商业方法的在先使用者提供先发明(在先使用者) 的抗辩。

按照1999年修正案, 2001年3月15日年USPTO 首次公开未审定的美国专利申请。

2002年对有关专利的新颖性问题的35 U.S.C. 102(e)进行了修改。详细规定了可以作为破坏发明新颖性的现有技术的美国专利、美国专利申请公开文本或WIPO 公开文本的条件。

2003年12月8日布什总统签署了2003年医护处方药现代法案( Medicare

Prescription Drug Modernization Act of 2003), 对35 U.S.C. 271(e)进行了修改。271款是有关专利侵权的条款, 而271(e)规定了解决仿制药申请人与专利药持有人侵权纠纷的司法途径。此次修改新增加了271(e)(5)条款, 其中规定如果专利权人或新药申请(NDA)的持有人在接到仿制药申请人的通知后45天内谁也不提请侵权诉讼, 简化的新药申请(ANDA)的申请人(即仿制药申请人) 可以针对专利权人或NDA 持有人要求法院做出该专利无效或不侵权的宣告式判决。

2004年12月10日通过CREATE 法案, 进一步修改35 U.S.C § 103(c)有关评价非显而易见性时对现有技术的规定, 其中定义了“联合研究协议”进行了定义(35 USC 103(c))。

三、美国人对专利的态度

亚伯拉罕·林肯曾指出: “专利给天才之火添加了利益之油”。马克·吐温曾也声称: “没有专利局和完善的专利法的国家就像一只螃蟹, 这只螃蟹不能前行, 而只能横行和倒退。”但是, 美国人对专利并不是一贯采取肯定、支持的态度。美国对专利体系的认识随着时间摆动很大, 由19世纪晚期的重视、赞扬到20世纪中叶的怀疑、非议。20世纪曾有人宣称“只有最高法院尚没有插手的专利才是有效的专

利。”由此可见当时美国最高法院对专利的态度。

支撑专利体系的价值体系和哲学基础多年来一直是争论的焦点。美国宪法起草时, 美国先贤们对专利的态度并非完全一致。虽然由于受英国的影响大多数人赞成在宪法中拟定有关保护专利权和著作权的条款, 但是还是存在少数反对的声音。作为美国第一任国务卿、第一任专利审查官、第三任美国总统, 托马斯·杰弗逊出于对垄断的恐惧, 怀着农业立国的理想, 在美国宪法起草时就通过书信坚决反对专利制度, 并身体力行, 将自己的发明创造无偿地公诸于众。但后来他逐渐改变了观点, 他的有关专利的言论被很多著名的判例援引为美国制宪者的立法思想, 尤其是在有关创造性的Graham v. John Deere判例中。

19世纪80年代, 美国出现了经济衰退, 人们更加关注大企业给经济带来的负面影响, 于是1890年通过了Sherman 反垄断法案。此形势在专利领域也有反应, 法院更倾向于宣判专利权无效。在19世纪90年代末经济衰退结束, 经济复苏的同时又恢复了有利于专利的氛围。

20世纪凸现了专利与反垄断法之间的联系。第一部反垄断法Sherman 法案, 颁布于1890年, 但在西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt)执政期间(1901-1909)法院才开始运用。20世纪30年代专利体系又开始受到攻击, 人们认为专利体系是维持垄断的帮凶, 将其视为30年代经济危机的原因之一。这种专利体系怀疑论在第二次世界大战中一直延续, 在20世纪70年代经济不景气情况下再次抬头, 此间反垄断执法势头强劲。

在20世纪80年代初, 芝加哥大学的经济学家的思想处于主导地位。里根总统上任后, 反垄断执法的狂热开始降温。同时, 美国联邦巡回上诉法院(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)创立, 一定程度上矫正了区上诉巡回法院之间有关专利案件的令人震惊的混乱现象。CAFC 的态度起初似乎是肯定专利的, 总体上对美国企业的专利价值采取认同的态度, CAFC 宣判应推定专利是有效的。法院坚持任何人专利权无效请求人需要提供清楚和有说服力的证据。这与在民事案件中的证据常规标准相反, 在民事案件中当事人主张诉因只需要在其案件中建立可能性的平衡。另一方面, CAFC 最近的一些判决已经注意防止将专利权的范围解释得太宽, 并强调重要的是要让公众清楚理解什么落在专利授权范围内, 什么没有落在专利权范围内。因此, 在近20年内, 再次回到了有利于专利的形势, 但是作为保障市场经济秩序的手段之一, 专利的天平一定还会摆动。

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  • 中药在美能否受到专利保护?这几个判例或许能给出答案
  • 编者按:在美国,传统中药提取物能否通过提交专利申请进行保护?近些年来这一问题引发广泛争论.本文中,作者通过对近年来美国最高法院的几个判例进行分析,进而对如何科学认识传统中药在美国的可专利性进行探讨. 原标题:如何科学认识传统中药在美国的可专利性? 近几年,美国最高法院的几个就美国专利法中有关可专利性 ...

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